Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1973:303) om ändring i lagen (1944:705) om aktiebolag, m.m.
Proposition 1973:168
Kungl. Maj:ts proposition nr 168 år 1973 Prop. 1973:168
Nr 168
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1973: 303) om ändring i lagen (1944: 705) om aktiebolag, m. m; given den 12 oktoher 1973.
Kungl, Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över justitieärenden, föreslå riksdagen att bifalla de förslag om vars avlåtande lill riksdagen föredraganden hemställt,
CARL GUSTAF
CARL LIDBOM
Propositionens huvudsakliga innehåll
Aktiebolagslagen ändrades våren 1973 så att gränsen för aktiekapitalets lägsta belopp höjdes från 5 000 tiU 50 000 kr. Ändringen avsåg bara bolag som bildades efter den nya lagstiftningens ikraftträdande, men det förutskickades att förslag om övergångsbestämmelser som innebär krav på höjning av minimigränsen även för äldre bolag skulle läggas fram för riksdagen hösten 1973. I förevarande proposition föresläs att alla aktiebolag vid utgången av år 1978 skall ha ett lägsta aktiekapital på 50 000 kr. Aktiebolag som inte före denna tidpunkt höjt sitt aktiekapital till minst detta belopp föreslås bli upplösta genom etl förenklat likvidalionsförfarande. Förslaget gör del möjligt för rörelsedrivande aktiebolag, som inte genomför erforderlig kapilalhöjning, att efter upplösningen fortsätta rörelsen i annan företagsform.
I propositionen föreslås vidare sådan ändring i aktiebolagslagen alt rösträtten för aktier som tillhör AP-fonden kan delegeras lill flera representanter för olika arbetstagarorganisationer.
Lagförslaget avses träda i kraft den 1 januari 1974.
1 Riksdagen 1973. 1 saml. Nr 168
Prop. 1973:168
1 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1973: 303) om ändring om aktiebolag
lagen (1944:705)
Härigenom förordnas i fråga om lagen (1973:303) om ändring i lagen (1944; 705) om aktiebolag,
dels att nuvarande punkterna 3 och 4 i övergångsbestämmelserna skall betecknas 5 respektive 6,
dels att punkten 2 i övergångsbestämmelserna skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i övergångsbestämmelserna skall införas två nya punkter, 3 och 4, av nedan angivna lydelse.
Nuvarande lydelse ■ , ■
2. Vad i 2 § föreskrives om aktiekapitalets storlek skall ej gälla för bolag som bildats före lagens ikraftträdande. Dock får det för sådant bolag bestämda aktiekapitalet eller minimikapitalet ej genom ändring av bolagsordningen sänkas till belopp som är lägre än 50 000 kronor,
/ fråga om bolag som avses i första stycket gäller 3 § . första stycket i dess äldre lydelse.
Föreslagen lydelse
2. I fråga om bolag som bildats före den 6 juni 1973 gäller 2 och 3 §§ i sin äldre lydelse till utgången av år 1978. Dock får det för sådant bolag bestämda aktiekapitalet eller minimikapitalet ej genom ändring av bolagsordningen sänkas tUl belopp som är lägre än 50 000 kronor.
3. Styrelseledamot, verkställande direktör, aktieägare, borgenär eller annan vars rätt kan vara beroende därav kan under tiden den 1 oktober 1977—den 31 mars 1978 hos rätten ansöka om likvidation av bolag, vars aktiekapital ej uppgår till 50 000 kronor vid utgången av september 1977.
Sker ansökan, skall rätten genast kalla bolaget att inställa sig inför rätten på utsatt dag, minst två och högst fyra månader därefter, då frågan om skyldighet för bolaget att träda i likvidation skall prövas. Kallelsen skall delges bolaget på sätt som är föreskrivet om stämning i tvistemål. Det åligger styrelsen att genast utlysa bolagsstämma för meddelande av kallelsen.
Visas ef innan ärendet avgöres att aktiekapitalet uppgår till 50 000 kronor, skall rätten förklara, att bolaget skall träda i
Prop. 1973:168 3
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
likvidation, samt utse en eller flera likvidatorer. Rätten skall genast till registreringsmyndigheten sända dels för registrering meddelande om Ukvidationsbeslutet dels underrättelse otn förordnande av likvidator med angivande av dennes fullständiga namn och postadress.
4. Bolag, vars registrerade aktiekapital ej uppgår till 50 000 kronor vid utgången av år 1978, skall, om det ej trätt i likvidation eller försatts i konkurs, avföras ur aktiebolagsregistret . och är därmed upplöst. Uppgift att bolaget har avförts ur registret skall ej kun- . göras i aUmänna tidningarna.
När bolaget avförts ur registret, svarar aktieägarna samt styrelseledamöter och verkställande direktör solidariskt för bolagets förpliktelser. Aktieägarna inträder i bolagets ställe som part i de avtal bolaget slutit med tredje man. I den mån bolaget enligt lag eller annan författning varit skyldigt att vid-, taga åtgärd eller lämna uppgift skall detta i stället fullgöras av styrelsen.
Uppkommer behov av likvidationsåtgärd sedan bolaget avförts ur registret, äger 173 a § tredje stycket lagen (1944: 705) om aktiebolag motsvarande tillämpning.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.
2 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1944: 705) om aktiebolag
Härigenom förordnas i fråga om lagen (1944; 705) om aktiebolag, dels att 119 § skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 119 a §, av nedan angivna lydelse.
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
119 § Jämte vad i övrigt i denna lag är stadgat om utövande av rösträtt och fattande av beslut å bolagsstämma gälle:
Prop. 1973:168 4
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
1. alt rösträtt ej må utövas för aktie, å vilken icke fullgjorts förfallen inbetalning eller i fråga om vilken ej, där det skolat ske, avlämnats i 41 eller 60 § omförmäld förbindelse;
2. att varje aktie, för vilken rösträtt må utövas, berättigar till en röst;
3. alt frånvarande aktieägares rösträtt må utövas genom ombud;
4. att ingen dock må för egna och andras aktier utöva rösträtt för sammanlagt mer än en femtedel av del på stämman företrädda aktiekapitalet;
5. att såsom bolagels beslut gäller den mening, för vilken de flesta rösterna avgivas;
6. att vid lika röstetal val avgöres genom lottning, men i andra frågor den mening gäller som biträdes av de flesta röstande eller, om jämväl antalet röstande är lika, av stämmans ordförande.
I bolagsordningen må kunna intagas bestämmelser avvikande från vad i första stycket 2—6 stadgas; dock att aktieägares rättighet alt utöva rösträtt ej får inskränkas utöver vad i första stycket 1 är föreskrivet, att olika röstvärde för aktier i bolaget icke må så bestämmas, att röstvärdet för någon aktie överstiger tio gånger röstvärdet för annan aktie, och att aktieägares rättighet att genom ombud utöva rösträtt ej får inskränkas i vidare mån än alt föreskrift må kunna meddelas därom, att till ombud må utses allenast aktieägare. Ulan hinder av vad sålunda stadgas må dels beslut enligt 133 § 2 mom. andra stycket fattas om sådan ändring av bolagsordningen i fråga om röstvärdet för aktier av olika slag som erfordras för alt förhindra att förhållandet mellan aktier av olika slag rubbas och dels i beslut om aktiekapitalets ökning föreskrift meddelas, att för ny aktie ej må utövas rösträtt vid bestämmande av vinstutdelning vartill den nya aktien icke medför rätt.
I bolagsordningen må kunna inlagas bestämmdser avvikande från vad i första stycket 2 samt 4—6 stadgas; dock att aktieägares rättighet att utöva rösträtt ej får.inskränkas utöver vad i första stycket 1 är föreskrivet, och att olika röstvärde för aktier i bolaget icke må så bestämmas, att röstvärdet för någon aktie överstiger tio gånger röstvärdet för annan aktie. Utan hinder av vad sålunda stadgas må dels beslut enligt 133 § 2 mom. andra stycket fattas om sådan ändring av bolagsordningen i fråga om röstvärdet för aktier av olika slag som erfordras för all förhindra att förhållandet mellan aktier av olika slag rubbas och dels i beslut om aktiekapitalets ökning föreskrift meddelas, all för ny aktie ej må utövas rösträtt vid bestämmande av vinstutdelning vartill den nya aktien icke medför rätt.
För egen aktie må aktiebolag icke utöva rösträtt, ej heller må av dotterbolag rösträtt utövas för aktie i moderbolaget.
Vad ovan i första stycket 1 stadgas utgör ej hinder för aktieägare att, under det han är förlustig sin rösträtt, med laga verkan dellaga i beslut, för vars giltighet erfordras att samtliga aktieägare förena sig där-
Prop. 1973:168 5
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
om. Erfordras för besluts giltighet samtycke av samtliga aktieägare eller ock viss röstpluralitet av de vid bolagsstämma företrädda aktierna eller av bolagels hela aktiekapital, skola aktier, för vUka rösträtt ej må utövas enligt tredje stycket, icke medräknas.
119 a §
Innehar i enUghet med reglementet (1959:293) angående allmänna pensionsfondens förvaltning fjärde fondstyrelsen aktier i visst aktiebolag, får efter fondstyrelsens bemyndigande rösträtt för aktieinnehavet utövas genom ett eller flera ombud, som föreslagits av facklig organisation med medlemmar anställda hos bolaget.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.
Om bolagsordning vid ikraftträdandet innehåller bestämmelse som strider mot 119 § enligt dess nya lydelse eller 119 a §, är bestämmelsen utan verkan.
It Riksdagen 1973.1 saml. Nr 168
Prop. 1973:168
Utdrag av protokollet över justitieärenden, hållet inför Hans Mai:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 12 oktober 1973.
Närvarande: Statsministern PALME, statsråden. STRÄNG, ANDERSSON, ASPLING, LUNDKVIST, GEIJER, ODHNOFF, MOBERG, BENGTSSON, NORLING, LÖFBERG, LIDBOM, CARLSSON.
Statsrådet Lidbom anmäler efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga öm tUlämpning av nya bestämmelser om aktiekapitalets storlek på äldre aktiebolag m. m. och anför,
1 Inledning
Genom lagen (1973: 303) om ändring i lagen (1944; 705) om aktiebolag höjdes gränsen för aktiekapitalels lägsta belopp från 5 000 kr. till 50 000 kr. Lagändringen trädde i kraft dén 6 juni 1973. För aktiebolag som bildats före denna dag gäller den tidigare aktiekapitalsgränsen. I propositionen som låg till grund för lagändringen (prop. 1973: 93 s. 90) förutskickade jag att etl förslag med övergångsbestämmelser som innebär krav på höjning av minimigränsen för aktiekapitalet till 50 000 kr, även för äldre bolag skulle läggas fram i höst.
Den 1 januari 1974 komm.er lagen (1973: 502) om ändring i reglementet (1959: 293) angående allmänna pensionsfondens förvaltning att träda i kraft. Lagstiftningen (prop. 1973: 97, NU 1973: 58, rskr 1973: 237) innebär att medel ur allmänna pensionsfonden (AP-fonden) i viss utsträckning skall kunna genom placering i bl, a, aktier tillföras näringslivet såsom riskvilligt ägarkapital.
Riksdagen hemställde vid sin behandling av frågan om förslag tUl lagändring för att möjliggöra en uppdelning av rösträtten för de aktier som köps för medel ur AP-fonden vid delegation av rösträtten till oUka representanter för de anställda vid del företag aktieköpet avser.
2 Aktiekapitalets
höjning i äldre aktiebolag
2.1 Vissa statistiska uppgifter m. m.
Aktiebolaget är den dominerande associationsformen inom svensk industri och annan näringsverksamhet. Aktiebolagsformen har varit tillgänglig för och har även utnyttjats för alla typer av företag oberoende av storlek eller verksamhetens inriktning. Aktiebolagsformen har i mycket stor utsträckning kommit att användas i sammanhang där verksamhetsformen inte passar och inte heller har varit avsedd. Detta
Prop.1973:168 7
har medfört alt vi i dag inte endast har aktiebolag som driver industri, handel eller liknande utan också aktiebolag, vilkas verksamhet består i t. ex, administration av konsulttjänster, extrasysslor, läkarpraktik etc, I mycket stor utsträckning finns också bland de registrerade aktiebolagen sådana som inte alls driver verksamhet. Det är de s, k. vilande bolagen, dvs. bolag som tidigare drivit verksamhet. Vidare finns de s, k, skrivbordsbolagen, vUka bildats inte i syfte att omedelbart påbörja verksamhet ulan för att kunna vid senare lidpunkt överlåtas till den som har behov av en bolagsbildning. Slutligen finns också bolag som bildas för att skydda rätt till firma.
Vid utgången av år 1972 uppgick antalet registrerade aktiebolag till drygt 125 000. Under tiden januari—september 1973 har antalet ökat med ytterligare omkring 9 500. Siffrorna fördelar sig sålunda: januari 1 390, februari 1 468, mars 1 622, april 1 272, maj 1 094, juni 750, juli 767, augusti 565 saml september 647.
Det är förenat med väsentliga svårigheter och har inte varit möjligt att få fram en exakt karlläggning av hur de registrerade aktiebolagen fördelar sig med avseende på aktiekapitalets storlek eller verksamhels-inriktning. Av den i prop. 1973: 93 s. 87 intagna tabellen framgår emellertid att av de räkenskapsåret 1970 existerande, i runt tal 100 000 aktiebolagen drev endast knappt hälften rörelse och hade anställda. På grundval av de i tabellen intagna uppgifterna torde man kunna anta all i del närmaste 70 % av rörelsedrivande aktiebolag med anställda har ett aktiekapital som understiger 50 000 kr.
Om man utgår från att förhållandet i dag mellan antalet rörelsedrivande och icke rörelsedrivande bolag samt storleken av aktiekapitalet ■ för de rörelsedrivande bolagen i stort sett inte har förändrats sedan år 1970, innebär detta att det f. n. finns omkring 65 000 rördsedrivande aktiebolag med anställda och att ungefär 70 % av dessa, dvs. ca 45 000, har ett aktiekapital som understiger 50 000 kr.
Av intresse är vidare all få en uppfattning om vad för slags aktiebolag som ryms bland de ungefär lika många, dvs. 65 000, aktiebolag som inte driver rörelse med anställda. Viss ledning får man genom en stickprovsundersökning grundad på uppgifter ur aktiebolagens deklarationer till taxeringen som — enligt vad jag inhämtat — har gjorts inom företagsskatteberedningen (Fi 1970: 77). Ulan att vara exakta ger siffrorna anvisning om alt omkring 20 000 aktiebolag driver rörelse ulan anställda. Återstoden omkring 45 000 eller 1/3 av samtliga aktiebolag torde inte bedriva verksamhet. Av dessa kan antalet vilande bolag uppskattas till omkring 15 000 och antalet skrivbordsbolag till omkring 30 000. Huvuddelen av de 65 000 aktiebolag som inte driver rörelse med anställda torde ha ett aktiekapital som understiger 50 000 kr.
Vad som sagts i det föregående lyder på alt det finns omkring 100 000 aktiebolag med ett aktiekapital som understiger 50 000 kr.
Prop. 1973:168 8
Denna beräkning stöds av företagsskatteberedningens undersökning. Den visar nämligen att omkring 85 % av samtliga aktiebolag — omkring 110 000 — är fåmansbolag, dvs. bolag vUkas aktier lUl minst 75 % direkt eller indirekt innehas av högst tio personer. Bland fåmans-bolagen har 87 % eller omkring 95 000 ett aktiekapital som understiger 50 000 kr. Man torde kunna anta att det huvudsakligast är inom kretsen fåmansbolag som bolagens aktiekapital understiger 50 000 kr.
2.2 Allmänna utgångspunkter
I prop. 1973: 93 framhöll jag att de övergångsproblem som är förknippade med de bolag, som har ett aktiekapital understigande 50 000 kr. men som inte driver rörelse, inte är särskilt svårbemästrade. Vad som komplicerar frågan är att det finns ett stort antal — ca 45 000 — rörelsedrivande aktiebolag med anställda som också har ett aktiekapUal understigande 50 000 kr. En del av dessa bolag kan ha svårigheter att genomföra en höjning av aktiekapitalet till 50 000 kr. Detta väcker frågan om man på något sätt kan skilja ut de aktiebolag som driver rörelse och har anställda från andra bolag för att utforma olika övergångsregler för de båda grupperna.
I dag finns olika uppgifter om bolagen hos myndigheter av olika slag främst hos patent- och registreringsverket samt taxeringsmyndigheterna. Det är dock inte möjligt alt på grundval av dessa uppgifter dra någon säker slutsats om huruvida etl bolag driver rörelse och har anställda eller om så inte är fallet. För att man skall kunna göra en sådan uppdelning av bolagen i två kategorier fordras att varje enskilt aktiebolag granskas. Detta kräver stora administrativa insatser med åtföljande betydande kostnader. Jag är övertygad om att den vinst som det otvivelaktigt innebär alt en del mindre önskvärda bolag skulle kunna rensas ut snabbare, om man kunde ge särskUda övergångsregler för dem, inte skulle bli så stor alt den kunde motivera de nödvändiga administrativa insatserna. Övergångsregleringen måste därför bli enhetlig för alla äldre aktiebolag.
Höjningen av minimikapitalet kommer, oavsett hur övergångsregleringen utformas, säkerligen att medföra att ett stort antal aktiebolag avvecklas, därför att de ej kan få fram ett så högt eget kapital som 50 000 kr. Delta är också avsikten. Endast rörelse med ett icke obetydligt eget kapital bör drivas i aktiebolagsform. Avvecklingen av aktiebolag aktualiserar vissa skatterättsliga frågor, bl. a. om utskiftnuigsskatt skall utgå på grand av aktiebolagets upplösning.
Det ingår i företagsskatteberedningens uppdrag att se över bl. a. beskattningen av fåmansbolag. Av samtiiga aktiebolag utgörs som förut anförts omkring 85 % av fåmansbolag och det är samtidigt företrädesvis bland fåmansbolagen som aktiekapitalet understiger 50 000 kr. Förelags-skatteberedningen har aviserat att den inom kort kommer att lägga fram
Prop. 1973:168 9
en promemoria med förslag tUl väsentliga förändringar av skattereglerna för fåmansbolagen. Syftet med förslaget är alt så långt möjligt åstadkomma en rättvis och likformig beskattning av dessa bolag jämfört med andra förelagsformer. Eftersom en sådan skattereform kan väntas medföra övergång i viss utsträckning frän aktiebolag till annan företagsform kommer också de skallerättsliga frågor som aktualiseras av en sådan övergång att behandlas. De skattefrågor som aktualiseras genom övergång lUl annan företagsform på grand av höjningen av minimikapitalet ligger inom ramen för företagsskatteberedningens uppdrag och torde därför böra behandlas inom företagsskatleberedningen.
De förslag tiU övergångsregler på skatterättens område som krävs för att underlätta övergången från aktiebolag lill annan företagsform bör därför inte läggas fram nu. Efter vad jag har inhämtat har chefen för finansdepartementet för avsikt att till 1974 års vårriksdag lägga fram förslag härom på grandval av företagsskatteberedningens nyss antydda arbete. Redan nu kan förutskickas att bolag, som övergår tUl annan företagsform utan att därigenom på grund av olika dispositioner vinna obehöriga skatteförmåner och som inte har tillräckliga vinstmedel för att kunna höja sitt aktiekapital till 50 000 kr., inte kommer att drabbas av någon utskiflningsskatt på grund av övergången.
I prop. 1973: 93 angav jag att den övergångstid inom vilken äldre aktiebolag hade att höja minimikapitalet till 50 000 kr., om de vill fortsätta sin verksamhet i aktiebolagsform, borde vara 3 å 5 år. För en del företagare kan det vara svårt alt innan de skatterätlsliga frågorna fått sin slutgiltiga lösning ta definitiv ståndpunkt till om aktiekapitalet skall höjas till 50 000 kr. eller om bolaget i stället bör avvecklas och rörelsen fortsättas i någon annan företagsform. Detta talar för att övergångstiden bör göras så pass lång som fem år. Jag förordar därför att de äldre bestämmelsema om aktiekapitalels storlek skall få gälla tiU utgången av år 1978 beträffande de aktiebolag som har bUdals före den 6 juni 1973. Erforderliga bestämmelser härom bör tas in i den i våras beslutade lagen (1973: 303) om ändring i lagen om aktiebolag.
Aktiebolagslagen anvisar två v'ägar för ökning av aktiekapitalet. Det ena sättet är att aktieägarna eller andra tecknar nya aktier mot kapilal-tUlskolt antingen kontant eller med annan egendom, s. k. apportegendom. Denna form av kapitalökning brakar kallas nyemission. Ökning av aktiekapitalet kan även ske utan samband med något kapitaltiUskott. Det är då fråga om s. k. fondemission. Denna sker genom att besparade vinstmedel, som ej avsatts till reservfond eUer skuldregleringsfond, överförs till aktiekapitalet eller genom att värdet på vissa anläggningstillgångar höjs, varefter uppskrivningsbeloppet förs över till aktiekapitalet. Fondemissionen innebär alltså en ren bokföringstransaktion, som inte påverkar företagets likviditet eller soliditet. Fondemissionen har dock den betydelsen att det till aktiekapitalet överförda beloppet blir bundet
Prop. 1973:168 10
kapital som i princip inte får betalas ut till aktieägarna annat än i samband med likvidation. Bortsett från den begränsade möjlighet til! kapitalökning som överföring av uppskrivningsbelopp innebär, är det en grundläggande regel att fondemission skaU göras med beskattade medel.
Under beredningen av detta lagstiftningsärende har företrädare för bl. a. Sveriges industriförbund och Sveriges hantverks- och industriorganisation beretts tillfälle att framföra synpunkter. Därvid har väckts frågan om den erforderliga kapitalhöjningen bör underlättas genom särskilda åtgärder på beskattningens område. Fondemission som innebär en höjning av aktiekapitalet lill 50 000 kr. skulle exempelvis kunna tillåtas genom att obeskattade vinstmedel överförs till aktiekapitalet. Del belopp som sålunda överförts skulle först senare och eventuellt fördelat under en längre period återföras till beskattning. Fråga har också väckts om en statlig kreditgaranti för sådana banklån som en företagare kan nödgas ta för att göra kapitaltillskott,
I prop, 1973: 93 framhöll jag att det med hänsyn till att aktieägarna inte har något personligt ansvar för aktiebolags förbindelser måste krävas, att de som står bakom ett aktiebolag gör en betydande kapitalinsats, minst 50 000 kr. Är en företagare inte beredd eller i stånd till att göra den kapitalinsatsen bör han, framhöll jag, inte tillåtas att använda aktiebolagsformen för sin verksamhet utan vara hänvisad till nägon annan företagsform, där han personligen svarar för företagets förbindelser. Mot denna bakgrund har jag efter samråd med chefen för finansdepartementet kommit till den slutsatsen att det inte finns anledning för staten att genom olika stödåtgärder i realiteten skjuta till en del av del belopp som behövs för höjningen av aktiekapitalet. Man bör inte med konstlade medel stödja företag, som kanske i och för sig inte har ekonomiska förutsättningar att fortsätta verka som aktiebolag. En undersökning av den genomsnittliga storleken av småföretagens egna kapital ger dessutom vid handen att i de flesta branscher möjlighet redan finns alt inom flertalet rörelsedrivande bolag företa en erforderlig höjning. Några ändringar i skattelagstiflningen eUer andra särskUda åtgärder för alt underlätta en ökning av aktiekapUalet till 50 000 kr, kommer därför inte att föreslås. Jag vill emellertid peka på att den långa övergångstid som jag har föreslagit, fem år, gör det möjligt för företagen all välja en även från skattésynpunkt lämplig lidpunkt för höjningen av aktiekapitalet,
2.3 Reformens genomförande
Enligt aktiebolagslagen upplöses bolag som huvudregel efter ett särskilt förfarande benämnt likvidation. Delta har till syfte att, vanligen efter försäljning av bolagets tillgångar, betala bolagets skulder och fördela behållningen, i regel bland aktieägarna. Aktiebolag kan också upp-
Prop.1973:168 H
lösas genom konkurs eller genom att bolaget vid fusion uppgår i ett annat bolag. Likvidation förutsätter i de flesta situationer alt bolagsstämman beslutar härom, s, k. frivillig likvidation. Del finns emellertid möjlighet att under vissa omständigheter få likvidation genomförd även om bolagsstämman inte frivilligt vill föranstalta om det. Delta sker genom att rätten beslutar om likvidation. Man talar då om tvångslikvidation.
Likvidation innebär inte i och för sig att bolaget upphör. Bolaget är även under likvidationen ett bestående rättssubjekt där bolagsstämman fortfarande fungerar men styrelse och revisorer har ersatts av likvidatorer resp, likvidationsrevisorer. Eftersom syftet med likvidationen är alt avveckla bolaget och utskifta dess tillgångar, anses vinstutdelning saml ökning eller nedsättning av aktiekapitalet inte kunna ske medan likvidation pågår. När skulderna har betalats och överskottet skiftats, avger likvidatorerna slutredovisning, som granskas av likvidationsrevisorerna, varefter slutredovisningen framläggs på bolagsstämma. Därmed anses bolaget vara upplöst.
Det kan inträffa att ett bolag som trätt i likvidation saknar tUlgångar eller att dess tillgångar inte förslår liU bestridande av likvidationskostnaderna. Rätlen kan i sådana fall pä anmälan av likvidatorerna förklara att likvidationen skaU nedläggas och bolaget anses upplöst. Eventuella tillgångar tUlfaller då allmänna arvsfonden.
Enligt 173 a § aktiebolagslagen kan bolag som upphört med sin verksamhet upplösas på ett enklare sätt än genom ordinär likvidation. Registreringsmyndigheten kan nämligen ta initiativ lill avregislrering av ett bolag. Förutsättningen för del är att det under de sista tio åren inte kommit in vare sig nägon anmälan lill registret eller någon redovisningshandling eller revisionsberättelse och att det finns anledning anta att bolagets verksamhet upphört. Om registreringsmyndigheten genom efterforskningar hos bolaget får tillförlitlig upplysning om att bolagets verksamhet upphört, kan myndigheten förklara att bolaget skall anses upplöst samt avföra det ur registret. Skulle de första efterforskningarna inte leda till något bestämt resultat i fråga om bolagels verksamhet, utfärdar myndigheten en kungörelse med uppmaning till bolaget att låta höra av sig inom sex månader, Fär man inte inom denna frist upplysning om att bolaget består, skall det anses upplöst och avföras ur registret. Visar det sig efter del alt bolaget upplösts genom registreringsmyndighetens agerande att det finns behov av vanliga likvidalionsätgärder, skall rätten förordna likvidatorer på ansökan av den vars rätt berörs därav.
Man måste enligt min mening räkna med alt ett mycket stort antal aktiebolag, kanske främst vilande bolag och skrivbordsbolag, inte kommer att höja sitt aktiekapital till 50 000 kr. Även åtskUliga rörelsedrivande bolag torde komma att underlåta alt höja sitt aktiekapital. Det är i praktiken omöjligt att under kort lid genomföra det sedvanliga, ganska vidlyftiga likvidationsförfarandet beträffande sannolikt flera tiotusental
Prop. 1973:168 12
bolag. Ett förenklat likvidationsförfarande är därför nödvändigt. Förfarandet kan, som jag antydde redan i prop, 1973: 93 (s. 89), lämpligen bygga på regleringen i 173 a § aktiebolagslagen. I varje faU bör denna reglering kunna användas i fråga om vilande bolag och skrivbordsbolag. När del gäller rörelsedrivande bolag kan saken måhända förefaUa något mera tveksam. Sädana bolag har borgenärer och ofta även anstäUda, Det finns andra tUlgångar i bolaget än fordringar på aktieägarna och det finns säkert också skulder. Det traditionella likvidationsförfarandet skulle därför kunna sägas alltid böra användas i fråga om rörelsedrivande bolag. Jag har emellertid förut framhållit, att det är omöjligt att skilja rörelsedrivande bolag från andra bolag utan administrativa insatser som leder lill orimligt stora kostnader. I praktiken kan man därför knappast välja en övergångsreglering som bygger på att skilda regler gäller för rörelsedrivande resp. icke rörelsedrivande bolag.
Jag vUl vidare framhålla, att det stora flertalet av de företagare som väljer att avstå frän en höjning av aktiekapitalet med all sannolikhet kommer att träffa avtal med leverantörer, kreditgivare och andra om att bolagets åtaganden och förpliktelser skall överföras på det handelsbolag, som skall överta rörelsen, eller pä förelagaren själv, ifaU rörelsen skall fortsätta under personUg firma. Skulle en sådan uppgörelse inte träffas, kan borgenärsintressena tryggas genom särskilda regler som jag strax återkommer till.
Jag föreslår därför alt de aktiebolag, som vid utgången av år 1978 inte har ett aktiekapital på minst 50 000 kr., skaU avföras ur aktiebolags-registret. Genom denna registreringsmyndighetens åtgärd skall bolaget anses upplöst. Det i 173 a § första stycket föreskrivna kommunikations-förfarandet behövs inte i detta sammanhang, eftersom registrets uppgift om storleken på bolagets aktiekapital är den enda granden för registreringsmyndighetens handlande. En annan sak är att bolagen bör.informeras om vad övergångsregleringen innebär. Jag återkommer tiU detta,
I enlighet med vad som gäller i fråga om registrering som vidtas vid aktiebolagets upplösning enligt 173 a § bör bolaget vara befriat från avgift till regislreringsmyndigheten i anledning av nu föreslagen upplösningsåtgärd. Bestämmelse härom kan utfärdas utan riksdagens medverkan.
Av 202 § aktiebolagslagen följer att uppgifter som förs in i aktiebolagsregistret skall kungöras i allmänna tidningarna. Att bolag avförs ur registret är den automatiska följden av två vid en viss tidpunkt föreliggande omständigheter som båda kunnat utiäsas av tidigare kungörelser ur registret. Dessa omständigheter är aktiekapitalets storlek, som framgått av kungörelse, och frånvaron av sådant tvångslikvidationsför-farande som jag i del följande kommer att föreslå. Om sådant före-farande inte förekommit har inte heller kungörande skett. För den som berörs av att bolaget avförs ur registret är del alltså möjUgl att konsta-
Prop. 1973:168 13
lera om så kommer att ske. Som förut nämnts måste man dessutom räkna med att flera tiotusental bolag kan komma att avföras ur registret enligt den nu föreslagna lagstiftningen. En kungörelse om de avförda bolagen kan därför bedömas bli myckel omfattande och för den informationssökande svårare att använda än den förat angivna metoden. Jag föreslår därför en särskild regel om att uppgift om att aktiebolag har avförts ur registret inte skall kungöras.
Det föreslagna förenklade likvidationsförfarandet skall i enlighet med vad jag nyss framhöU vara generellt tillämpligt. Även rörelsedrivande aktiebolag med för lågt aktiekapital omfattas av förfarandet. En mycket viktig fråga blir därför hur ett upplöst bolags borgenärer skall skyddas.
Jag nämnde förut alt merparten av bolag med lågt aktiekapital torde vara enmans- eller fåmansbolag. Aktieägarna själva kan därför i flertalet fall föratsättas ha haft ett reeUt inflytande över bolagets skötsel. Beträffande flertalet av de rörelsedrivande mindre bolag som det här är fråga om torde gälla att kreditgivare och kanske också leverantörer tryggat sina fordringar på bolaget genom alt aktieägarna gått i borgen eller ställt säkerhet för bolagets åtaganden. Det förefaller därför naturligt att borgenärsintressena tUlgodoses genom att aktieägarna åläggs ett personUgt ansvar för det upplösta bolagels förpliktelser. Del kan emellertid inte uteslutas att i den grapp bolag som kan komma i fråga för upplösning också finns styrelseledamöter — och kanske även verkstäUandé direktör — vUka står utanför aktieägarnas krets. Eftersom dessa personer i ledande befattning varit direkt ansvariga för bolagels skötsel, bör också de vid bolagets upplösning åläggas ett personligt ansvar för bolagets tidigare förbindelser. Ansvarigheten bör vara solidarisk och sålunda ge borgenär rätt att för betalning vända sig till vilken ansvarig person som helst. Kretsen av ansvariga personer bör bestämmas av förhållandet den dag bolaget avfördes ur registret. Aktiebokens notering om aktieägarkrets per den 1 januari 1979 sammanställd med uppgiftema från den sista bolagsstämman före denna dag bör därvid, såvitt inte annat visas, äga vitsord.
Gentemot tanken att bolagets aktieägare skall bli personligen ansvariga för bolagets förpUktdser kan invändas, att aktieägaren har gjort sitt engagemang i bolaget under den föratsättningen att personligt ansvar inte skulle föreligga eller komma att inträda. Inte heller styrelseledamöter eller verkställande direktör har vid fullföljande av sina åligganden behövt räkna med ett kommande personligt ansvar. En sådan invändning kan emellertid inte tillmätas avgörande betydelse, om aktieägare m, fl. i lagen ges möjlighet att undkomma det personliga ansvaret trots att bolaget upplöses. Å andra sidan måste i sä fall borgenärsintressena tryggas. Båda sidors intressen tillgodoses, om aktieägare m. fl, ges rätt att under viss tid före övergångstidens utgång hos rätlen begära tvångslikvidation av bolaget. Om rätten tUl tvångslikvidation inte ut-
Prop. 1973:168 14
nyttjas, möter det som nyss antyddes inga betänkligheter att personligt ansvar inträder.
I enlighet med det anförda förordar jag att aktieägare, styrelseledamöter och verkställande direktör skall bli solidariskt ansvariga, efter det att bolaget avförts ur registret, för sådana bolagets förpliktelser som uppkommit dessförinnan. Det bör här anmärkas, alt den personliga ansvarigheten inträder för varje slag av förpliktelse som åvilat aktiebolaget, således även för vad bolaget haft att utge exempelvis pä grund av utomobligatorisk skadeståndsskyldighet.
Jag har bedömt del som viktigt att största delen av övergångstiden kan utnyttjas för att förbereda höjning av aktiekapitalet. En höjning av aktiekapitalet får som jag förat nämnde inte ske när bolaget har trätt i likvidation. Den antydda tvängslikvidationsmöjligheten bör därför inte stå till buds förrän vid en lidpunkt då man med ganska stor säkerhet kan säga sig att en höjning av aktiekapitalet till 50 000 kr, inte kommer all ske. Och del måste vara fallet när omkring fyra år av den femåriga övergångstiden har gått tiU ända. Jag anser det rimligt att den tid under vilken tvångslikvidation kan begäras begränsas till ett halvår. Erforderligt utrymme måste finnas för att, enligt det förfarande jag i det följande kommer att föreslå, beslut om likvidation skall kunna fattas före övergångstidens utgång. Mot denna bakgrund har jag funnit att ansökan om tvångslikvidation bör kunna göras tidigast den 1 oktober 1977. Jag föreslår därför att rätten skall förordna om tvångslikvidation av bolag, vars aktiekapital inte uppgår till 50 000 kr. vid utgången av september 1977 och inte heller höjs till det beloppet före ärendets avgörande, såvida aktieägare, styrelseledamot eller verkställande direktör ansöker om det.
Enligt min mening kommer det alt bli sällsynt att tvångslikvidation begärs. När det gäUer rörelsedrivande bolag kommer antingen upplösning av bolaget att undvikas genom att aktiekapitalet höjs eller också kommer bolagels relationer till tredje man att ordnas genom överenskommelser mellan dem som står bakom bolaget och tredje man. Att tvångslikvidation av skrivbordsbolag eller vilande bolag skulle begäras förefaller mig mycket osannolikt.
Milt förslag om avregislrering av bolag kombinerad med personlig ansvarighet för aktieägare m. fl. i fråga om bolagets förpliktelser kan sägas innebära alt borgenärerna tvingas godta utbyte av gäldenär. Svensk rätts principiella ståndpunkt härvidlag är annars att utbyte av gäldenär inte kan ske utan borgenärens samtycke. Mot bakgrund härav har jag funnit att även borgenär bör ges rätt att få tUl stånd tvångslikvidation av bolaget enligt de regler jag nyss förordade beträffande aktieägare m, fl, Samma rätt bör också tillerkännas annan vars rätt kan vara beroende av att bolaget likvideras.
Som en ytterligare säkerhet för borgenärer och andra bör, i enlighet
Prop. 1973:168 15
med vad som föreskrivs i 173 a § tredje stycket, möjlighet öppnas alt efter bolagets upplösning genom avregislrering få tiU stånd likvidation, om behov därav uppkommer. Med hänsyn lill den föreslagna Ivångslik-vidationsmöjligheten, å ena, och inträdandet av personligt ansvar, å andra sidan, torde bestämmelsen härom få mycket begränsad användning. Det kan dock tänkas situationer där sådan likvidation är på. kallad. Så kan vara fallet när ett rörelsedrivande aktiebolag efter upp lösning upphör med sin rörelse och svårigheter uppstår all utreda vilka personer som är personligt ansvariga för boiagets förbindelser.
I fråga om förfarandet vid rätlen i ärende om Ivångslikvidation bör ledning kunna hämtas från 141 § aktiebolagslagen. Efter förebild av den paragrafen föreslår jag, att rätten skall kaUa bolaget att inställa sig inför rätten på en i kallelsen utsatt dag, som skall inträffa minst två och högst fyra månader efter kallelsen. Kallelsen bör delges bolaget enligt de bestämmdser som gäller för delgivning av stämning i tvistemål. Det bör vidare åligga styrelsen att utiysa bolagsstämma för meddelande om kallelsen, så att aktieägarna får kännedom om att tvångslikvidation begärts.
Under den tid som förflyter mellan kallelsen och rättens sammanträde bör bolaget ha möjlighet att genomföra en kapitalhöjning. Skulle detta inte ha skett före ärendets prövning, bör rätten obligatoriskt besluta om likvidation. Sådant beslut går omedelbart i verkställighet även om talan förs mot det (se Stenbeck m. fl.. Aktiebolagslagen, 6:e uppl. s. 392). Jag förordar vidare, alt rätten skall utse en eller flera likvidatorer. Rätten skall omedelbart underrätta registreringsmyndigheten dels om Ukvidationsbeslutet så att registrering härom kan äga rum, dels om utseendet av likvidator med angivande av dennes namn och adress.
Sedan rätten vidtagit de angivna åtgärderna, gäller för likvidationsförfarandet de allmänna reglerna därom i aktiebolagslagen. Nägon uttrycklig bestämmelse om att så är fallet torde inte behövas. Jag vill tillägga att det inte finns någon möjlighet att avbryta tvångslikvidationen annat än om högre rätt skulle ändra underrättens likvidationsbeslut, något som i praktiken knappast någonsin kan länkas inträffa, eftersom likvidationsskyldigheten knutits till-det lätt konstaterbara faktum att bolagets aktiekapital vid meddelande av likvidationsbeslutet inte uppgick tiU 50 000 kr.
Likvidationsbeslut bör fattas innan övergångstiden har gått till ända. På grund av de nyss angivna tidsfristerna på tvä resp. fyra månader för rättens kallelse på bolaget bör föreskrivas, att ansökan om tvångslikvidation skall göra senast den 31 mars 1978. Under den tid som då återstår av övergångstiden får det förutsättas att rätten kan fatta beslut om tvångslikvidation. Tvångslikvidationen bör givetvis slutföras, även om likvidationen skulle fortsätta efter 1978 års utgång. Det kan tänkas att ett bolag med för lågt aktiekapital vid övergångstidens slut
Prop. 1973:168 16
är försatt i Ukvidation på annan grand än den nu föreslagna eller att konkursförfarande pågår. Sålunda vidtagna åtgärder leder lill bolagets upplösning. Det inledda förfarandet bör enligt min mening slutföras. Jag föreslär därför att i lagen anges, att bolag som försatts i likvidation eller konkurs inte skaU avföras ur registret. Om ett på annan grund än aktiekapitalets storlek inlett likvidationsförfarande efter 1979 års ingång upphör och bolaget återupptar sin verksamhet, följer av grunderna för den föreslagna lagstiftningen att bolaget skall avföras ur registret, om aktiekapitalet understiger 50 000 ki'.
Genom den föreslagna regleringen uppkommer vissa frågor beträffande de bolag som driver rörelse och som önskar fortsätta med del även sedan aktiebolaget upplösts genom den föreslagna avregistrering-en.
Bestämmelserna om personligt ansvar för aktieägare m, fl, medger alt rörelsens affärsförbindelser kan bestå även sedan aktiebolaget upplösts. I de flesta situationer torde några problem härvidlag inte behöva uppstå. Sålunda kommer en borgenär sannolikt att tiUåta det rättssubjekt som fortsätter rörelsen att i aktiebolagels ställe inträda som part i föreliggande avtal. Det finns emellertid vissa avtalstyper, vid vilka del kan vara osäkert om aktiebolagets motpart vill acceptera annan än aktiebolaget som avtalspart. Om de personligt ansvariga aktieägarna inte tillåts inträda i avtalsförhåUandet, kan det fä väsentliga negativa effekter i fråga om möjligheterna att fortsätta rörelsen i annan företagsform. Jag tänker på exempelvis licensavtal. Dessa innehåUer ofta en klausul om att rätten enligt avtalet inte får överlåtas. Etl annat exempel är hyresavtal. Den rörelseidkare som hyr lokaler, lUl vilka hans aktiebolag står som hyresgäst, kommer enligt jordabalkens bestämmelser inte automatiskt att kunna träda in i hyresförhållandet. Enligt 12 kap. 36 § jordabalken får hyresgäst som hyr lägenhet för förvärvsverksamhet överlåta hyresrätten till den som skaU överta verksamheten. Hyresnämnden måste emellertid lämna tUlstånd tUl överlåtelsen, om inte hyresvärden går med på denna. Tillstånd skaU lämnas om hyresvärden inte har befogad anledning motsätta sig att hyresrätten överlåts. Har hyresgästen haft lägenheten mindre än tre är får tillstånd dock lämnas endast om det finns synnerliga skäl. Byte av förelagsform innebär enligt min mening också en överlåtelse av hyresrätten (jfr NJA 1966 s. 61).
Det är angeläget att de företagare som inte kan genomföra höjning av aktiekapitalet ges garantier för att en fortsatt drift av rörelsen i annan företagsform inte kommer att äventyras genom att aktiebolagets avtalsparter motsätter sig att det nya rättssubjekt som övertagit aktiebolagets rörelse inträder som part i bolagels avtal. Även om, såsom jag antog tidigare, det i de flesta avtalsförhållanden inte vållar några problem så lill vida alt överenskommelse träffas om att såväl hyresavtal som andra avtal kan överföras från aktiebolaget tUl dess aktieägare, före-
Prop. 1973:168 17
slår jag att i lagen föreskrivs att aktieägarna skall inträda i det avregistrerade bolagets ställe som part i de avtal bolaget slutit med tredje man. Detta betyder bl. a. att bolagets hyresrätt automatiskt förs över till aktieägarna oberoende av hyresvärdens samtycke.
Av den föreslagna regeln om att aktieägarna inträder i de avtal ett avregistrerat bolag slutit följer att de anställnings- och koUektivavtal bolaget kan ha slutit automatiskt gäller gentemot aktieägarna. Genom prop. 1973; 129 har förslag tUl lag om anställningsskydd nyligen lagts fram. Anställningstidens längd är i olika situationer avgörande för arbetslagarnas rättigheter enligt förslaget. Detta gäller exempelvis vid beräkning av kvalifikationstid för rätt till längre uppsägningstider eller för frågan om förettädesrält till ny anställning. Av den nu förordade regeln om partssuccession följer alt någon ny anställning inte uppkommer i samband med avregistreringen, varför arbetslagaren kan tillgodoräkna sig anställningstiden hos det upplösta bolaget i förhällande till aktieägarna. Det kan vidare påpekas att förslaget till lag om anställningsskydd innehåller en särskild regel (4 §) som också i och för sig tryggar arbetstagarnas rätt att lUlgodoräkna sig anställningstid hos det upplösta bolaget.
I detta sammanhang vill jag också nämna något om de säkerheter ett avregistrerat aktiebolag kan ha ställt. Av de föreslagna reglerna om personlig ansvarighet för aktieägarna m. fl. och om aktieägarnas inträde som avtalspart i de av bolaget slutaa avtalen följer att säkerheter som bolaget ställt i form av borgen, pant m. m. kommer att stå kvar sedan bolaget upplösts. Dessa bestämmelser reglerar emellertid inte direkt frågan i vad mån säkerhet som annan kan ha ställt för bolagels förbindelser påverkas av att bolaget avregistreras. Det kan t. ex. gälla en borgen som ställts som säkerhet för en kredit som beviljats bolaget. Enligt svensk rätt gäller som huvudregel, att borgensförbindelsen upphör vid utbyte av gäldenär. Har utbyte av gäldenär skett på grund av s. k. universalsuccession, t. ex. gäldenärs dödsfall, påverkas dock inte borgensförbindelsen. Syftet med de nu föreslagna reglerna är att aktieägarna skall inträda i bolagets ställe. Det kan i själva verket sägas närmast vara fråga om ett slags universalsuccession. Av grunderna för de föreslagna reglema om alt bolagets förpliktelser övergår på aktieägarna och att dessa inträder som part i bolagels avtal bör därför följa att tredje mans borgensförbindelse kvarstår när bolaget har avregistrerats. Jag kan i detta sammanhang även peka på att borgensförbindelsen normalt tillkommit på grand av ett avtal mellan bolaget och borgensmannen. I detta avtal har aktieägarna inträtt som part, varav torde följa att de har rätt att kräva att borgensmannen står kvar vid sitt borgensåtagande.
För bolagets förbindelser kan också säkerhet ha ställts i form av företagsinteckning. Inte heller sådan säkerhet rubbas av att bolaget har avregistrerats. Ändring av företagsform i förevarande fall. är inte att
Prop. 1973:168 18
anse som överlåtelse av verksamhet och bestämmelserna i bl. a. 10 och 15 §§ lagen (1966; 454) om företagsinteckning är därför inte tiUämpliga. Skulle aktiebolagets rörelse fortsätta i annan företagsform, kan det bli aktuellt att söka nya företagsinteckningar. I så fall måste den för aktiebolaget utfärdade inteckningen dödas, om den fastställts att gälla för hela riket, eftersom denna typ av företagsinteckning är förbehållen aktiebolagen och det inte är möjligt alt samma verksamhet besväras av inteckningar med skilda geografiska giltighetsområden.
Jag vill slutligen ta upp vissa frågor som inte har alt göra med bolagets avtalsförhållanden till tredje man utan sammanhänger med att aktiebolag i skilda hänseenden har att lämna vissa uppgifter eller vidta särskilda åtgärder. Till en början kan anmärkas, att den omständigheten att bolaget har avförts ur registtet medför att årsredovisnmg därefter inte kan faststäUas av bolagsstämman. Detta betyder emellertid inte att det upplösta bolaget har befriats från skyldighet att föra räkenskaper för tiden närmast före upplösningen. Av bokföringslagen (1929: 117) följer alt inventarium och balansräkning skall upprättas vid räkenskapsårets utgång. Skyldighet föreligger även att upprätta ingångsinventarium och därmed sammanhängande balansräkning i de fall, att en rörelse under räkenskapsåret övergår från en innehavare till en annan eller byter företagsform. Denna skyldighet föreligger sålunda också då ett rörelse-drivande aktiebolag upphör genom alt det avförs ur registret. SärskUd föreskrift härom är inte nödvändig. Bokföringsskyldigheten bör enligt min mening fullgöras av det upplösta bolagets styrelse i dess sammansättning den 1 januari 1979. Den skyldighet att vidta åtgärder eUer lämna uppgifter som i andra fall enligt lag eller annan författning åvilar aktiebolag, exempelvis deklarationsplikt och inbetalning av skatt, bör efter bolagets upplösning också åvila den tidigare styrelsen. Bestämmelse av denna innebörd har tagits in i lagförslaget. De straffbestämmelser som för skilda fall knutits tUl underlåtenhet att vidta viss åtgärd blir tilllämpliga gentemot styrelsen.
2.4 Vissa särskilda frågor
I samband med det förenklade upplösningsförfarandet uppkommer en del särskilda frågor.
En fråga är vad ett avregistrerat aktiebolag egentiigen har för juridisk karaktär. Det är sannolikt att bolaget i och med avregistreringen får karaktären av ett slags samfällighet som dock inte är juridisk person. Bolaget skulle alltså återgå till det rättsläge som gällde innan det blev registrerat (jfr. Stenbeck m.fl.. Aktiebolagslagen, 6:e uppl., s. 71 not. 1). Denna fråga är emellertid huvudsakligen teoretisk och jag ser inte någon anledning att närmare fördjupa mig i den.
Ett upplöst aktiebolag som vid avregistreringen driver rörelse som i och för sig är bokföringspliktig torde inte automatiskt bli ett handels-
Prop. 1973:168 19
bolag. För att ett sådant bolag skall uppkomma krävs att etl avtal om att idka näring under gemensam firma träffas. Ett sådant bolagsavtal torde kunna slutas genom konkludenta handlingar. Om rörelsen fortsätter i oförändrad form, torde man kunna anse att etl bolagsavtal därigenom uppkommer med de förutvarande aktieägarna som bolagsmän. Deras insatser i handelsbolaget motsvarar storleken av deras aktieinnehav vid tiden för aktiebolagets upplösning. Handelsbolaget kan ikläda sig rättigheter och skyldigheter så snart bolagsavtalet slutils eller eljest uppkommit. Detta innebär dock inte att man kan underlåta alt registrera bolaget hos länsstyrelsen. Inom handelsbolaget svarar aktieägarna — bolagsmännen solidariskt för uppkommande förbindelser. Denna ansvarighetsfördelning kan naturligtvis genom avtal ändras, exempelvis genom att bolaget blir kommanditbolag. Då svarar åtminstone en delägare fullt ut för bolagets förbindelser medan övriga bolagsmäns ansvar kan begränsas lill deras andelar dier insatser. Jag finner inte anledning att här dra upp riktlinjer för hur ansvarsfördelningen bör ordnas. Enligt den nu föreslagna lagregleringen är emellertid principen den, att för de förpliktelser som del tidigare aktiebolaget iklätt sig föreligger ett solidariskt personligt ansvar för samtiiga aktieägare, styrelseledamöter och verkställande direktör. Avsteg från denna princip kräver att uppgörelse träffas såväl med tidigare borgenärer som mellan samtiiga personligt ansvariga inbördes. Jag förutsätter också, som förut nämnts, att rörelsedrivande bolag som inte höjer sitt aktiekapital kommer att träffa sådan för det ensldlda fallet lämplig uppgörelse med sina fordringsägare om hur ansvarsfördelningen skall ordnas, om rörelsen fortsätter i annan företagsform.
Om vid aktiebolagets upplösning aktie ägs av utländskt rättssubjekt eller av svensk juridisk person, för vUken enligt lagen (1916: 156) om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom m. m. gäller inskränkning i rätt all förvärva fast egendom, kan dessa inte automatiskt ingå som bolagsmän i handelsbolag. Enligt lagen (1968; 557) om vissa inskränkningar i rätten alt sluta svenskt handelsbolag m. m. i dess lydelse enligt SFS 1973; 308 krävs nämligen för sådant fall tillstånd av Kungl. Maj;t eUer myndighet som Kungl. Maj:t bestämmer. Jag utgår från att tUlstånd kommer att ges i de relativt sällsynta fall som här kan antas komma i fråga. Det kan emeUertid finnas risk för att lagens bestämmelser kringgås genom att exempelvis utländskt rättssubjekt inträder i aktieägarekretsen kort tid före aktiebolagets upplösning. Man torde dock kunna utgå från att i vart faU de "förbjudna" subjekt som vid den nu föreslagna lagstiftningens ikraftträdande innehade aktier kommer att accepteras som bolagsmän vid tillståndsprövningen, I övrigt får prövningen ske från fall tUl fall.
En omläggning av företagsform kan få följder från firmaskyddssynpunkt. Om en näringsidkare övergår från att driva sin verksamhet i
Prop. 1973:168 20
aktiebolagsform till handelsbolagsform, kommer det firmaskydd som han åtnjuter på grand av registrering inte längre att omfatta hela riket utan bara det län, i vars handelsregister det ombildade bolaget förs in. Detsamma gäller för bokföringsskyldig rörelseidkare med enskild firma. Eftersom det i praktiken förekommer att aktiebolag drivs med firmaskydd som huvudsakligt syfte kan registreruigsskyddet komma att minska i omfattaing. Därav följer emellertid inte att också själva firmaskyddet minskar i geografiskt hänseende. Är firman inarbetad, dvs. den är allmänt känd bland dem tiU vilken näringsidkarens verksamhet riktar sig, är den enligt praxis skyddad inom det område där inarbetningen består. I ett till lagrådet den 16 februari 1973 remitterat förslag tUl ny firmalagstiftning föreslås uttryckliga bestämmelser om firmaskydd pä grund av inarbetning. Dessutom föreslås att näruigsidkare får rätt att låta registrera sig i handelsregistret i varje län, där hans verksamhet är avsedd att drivas. Härigenom kan också registreringsskydd fås i erforderlig omfattning. Förslaget tUl ny firmalagstiflning öppnar också möjlighet lUl registrering av bifirma för del av näringsidkarens verksamhet. De regler som gäller och som enligt förslaget kommer att gälla innebär emellertid krav på att någon form av näringsverksamhet bedrivs under den firma som registrerats eller som genom inarbetning åtnjuter skydd. Detta medför att etl aktiebolag som nu har till enda syfte med sin verksamhet att skydda visst namn kan få fortsatt namnskydd endast om någon form av näringsverksamhet knyts till den aktuella firman.
Bestämmelsen om aktieägarnas inträdande som part i bolagets avtal med tredje man torde inte i och för sig medföra att offentliga tUlstånd, exempelvis utskänkningstillstånd, automatiskt överförs från aktiebolaget. Sådana tUlstånd torde ofta få sökas på nytt av aktieägaren personligen eller av det nybUdade företaget. Har någon annan förändring än byte av företagsform inte skett torde man kunna räkna med att tUlstånd utan vidare kommer att ges. I vissa fall kan tUlståndet ha den karaktären att det får anses gälla även för den nya företagsformen. Som exempel på sådant tillstånd kan tas tillstånd enligt miljöskyddslagen .(1969; 387).
Skulle ett avregistrerat aktiebolag äga fast egendom — något som i och för sig är mindre sannolikt — övertas denna av aktieägarna som därmed får anses ha gjort ett lagfartspliktigt fång. När lagfart söks kan enligt min mening som fångeshandling åberopas registreringsmyndighetens bevis om aktiebolagets upplösning jämte utredning om vilka som är aktieägare. Är det fråga om ett rörelsedrivande bolag som fortsätter rörelsen i annan företagsform, bör befrielse från stämpelskatt medges. Erforderlig lagstiftning härom kommer att föreslås i annat sammanhang.
Den föreslagna regleringen berör ett mycket stort antal bolag. Jag är
Prop.1973:168 21
medveten om att en del bolag skulle kunna drabbas av upplösning genom alt de nya reglerna av slarv eller okunnighet inte iakttas. Det är angeläget att aktiebolagen får information om den nya lagstiftningen. Genom registreringsmyndighetens försorg bör därför till samtliga aktiebolag med aktiekapital understigande 50 000 kr. utgå underrättelse om lagstiftningens innebörd. Bolagen bör därvid anmanas att svara för att deras aktieägare och borgenärer får erforderlig information.
Den nya lagstiftningen bör träda i kraft den 1 januari 1974.
3 Rösträtten för aktier som förvaltas av allmänna pensionsfonden
De i våras beslutade ändringarna i reglementet angående allmänna pensionsfondens förvaltning — som träder i kraft den 1 januari 1974 — innebär i huvudsak följande.
500 milj. kr. av allmänna pensionsfondens medel skall kunna tillföras näringslivet i form av riskvilligt ägarkapital. Inom AP-fonden skall inrättas en särskild fjärde fond med egen styrelse som får rätt alt placera fondmedel i aktier i svenska aktiebolag utom bank- och försäkringsbolag. Dessutom skall medel få placeras i konvertibla skuldebrev och i skuldebrev förenade med optionsrätt lill nyteckning av aktier. Den nya fondstyrelsen skall ha rätt att hos riksförsäkringsverket rekvirera de medel som behövs för placeringsverksamheten. Aktieutdelning och annan avkastning saml realiserade kursvinster skall få användas för nya placeringar. Aktiefonden blir skattskyldig för all inkomst som härrör från kapitalförvaltningen. Sedan erfarenheter vunnits av den föreslagna placeringsverksamheten skall Kungl. Maj;t efter framställning av styrelsen för den nya fonden kunna besluta om ökning av del belopp som skall avdelas för aktieköp.
Den nya fondstyrelsen skall bestå av elva ledamöter som alla förordnas av Kungl, Maj:t. Ordföranden och vice ordföranden utses av Kungl, Maj:t, och av återstående ledamöter nomineras två av primärkommunerna, två av rikssammanslulningar av arbetsgivare och fem av rikssammanslutningar av arbetstagare. Den nya fonden skall ha egen administration och verkställande direktör. Styrelsens förvaltning skall bli föremål för revision på samma sätt som gäller för övriga tre fondstyrelser.
I samband med riksdagsbehandlingen yrkades i mot, 1973: 1957 att rösträtten för de aktier som förvaltas av allmänna pensionsfondens fjärde fondstyrelse skall kunna delegeras till representanter för de anställda, valda av de anställdas organisationer på arbetsplatserna, I mot, 1973: 1943 föreslogs att minst 50 % av den med fondens aktieinnehav förknippade rösträtten i de statiiga företag vari fonden skulle göra sina placeringar skulle tUlkomma de anställda i vederbörande före-
Prop. 1973:168 22
tag och att de anställda för varje är skulle få utse de representanter som skall utöva rösträtten. På förslag av näringsutskottet (NU 1973: 58) beslöt riksdagen (rskr 1973: 237) att hos Kungl. Maj:t hemställa om förslag till lagändring som gör det möjligt för AP-fonden att under vissa av utskottet angivna fömtsättaingar uppdra åt representanter för de anställda i ett företag att utöva rösträtt för fondens aktier i företaget.
Den i våras beslutade lagändringen om att pensionsfondens medel skall kunna placeras i aktier innebär, att samhäUet och löntagarna genom suia representanter i fjärde fondstyrelsen får del av ägarinflytandet över företagen. Detta är ett viktigt steg på vägen mot ett system som är grundat på en mer utvecklad ekonomisk och industriell demokrati. Lagändringen medverkar till att arbetstagarnas inflytande över företagens organisation och verksamhet ökas. Detta inflytande skulle kunna förstärkas ytterligare, om arbetstagarna vid de olika förelagen där pensionsfonden äger aktier får möjlighet alt deltaga i bolagsstämman och där utöva rösträtt för fondens aktieinnehav i företaget. Jag delar därför uppfattningen att fondstyrelsen bör ges rätt att delegera rösträtten för sina aktier i olika företag genom att lämna fullmakt till representanter för de anställda i företagen. I detta sammanhang bör erinras om alt enligt lagen (1972: 829) om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar arbetstagare hos bolag som har minst 100 anställda har rätt att utse två ledamöter i styrelsen. Dessa arbetstagarledamöter utses av de lokala fackliga organisationerna. Det inflytande dessa arbetstagarledamöter kan utöva inom styrelsen ökar genom att AP-fonden äger aktier i bolaget. Får de fackliga organisationema också möjlighet att genom ombud delta i bolagsstämman, förstärks inflytandet ytterligare.
En särskild fråga är om aktiebolagslagen måste ändras för alt en sådan delegation av rösträtten skall kunna ske.
En aktieägare kan enligt aktiebolagslagen delta i bolagsstämma och rösta personligen, genom legal ställföreträdare eller genom ombud. I aktiebolagslagen finns inte några bestämmelser som lägger hinder i vägen för en aktieägare att själv eller genom ombud rösta på ett sätt för vissa aktier och på ett annat sätt för andra aktier. Lagen innehåller inte heUer någon uttrycklig regel som förbjuder aktieägare att utse flera ombud för olika delar av hans aktieinnehav. I den rättsvetenskapliga litteraturen har emellertid hävdats, att en sådan uppdelning strider mot lagen (se Roos, Avtal och rösträtt, Stockholm 1969, s. 186 med hänvisningar). Jag delar därför utskottets uppfattning att en lagändring bör göras så att det står klart att fjärde fondstyrelsen kan utse flera ombud för olika delar av styrelsens aktieinnehav i ett bolag. Jag föreslår att i en ny paragraf, 119 a §, upptas bestämmelse om att för aktier, som innehas av fjärde fondstyrelsen, rösträtt får utövas av ett eller flera ombud som
Prop. 1973:168 23
föreslagits av de anställdas fackliga organisationer. Genom den nya paragrafen öppnas möjlighet för fondstyrelsen att uppdra åt olika representanter för de anställda att utöva rösträtten för fondstyrelsens aktieinnehav. Såväl huvudorganisation som lokal facklig organisation kan ge förslag till fondstyrelsen om vUken person som bör utses till ombud under förutsättning att organisationen i fråga har medlemmar som är anställda vid bolaget.
Aktiebolagslagen innehåller regler som gör det möjligt alt begränsa aktieägarnas rätt att utöva rösträtt genom ombud. Enligt 119 § första stycket 3 är huvudregeln att frånvarande aktieägares rösträtt på bolagsstämman kan utövas genom ombud. I 119 § andra stycket anges dock att i bolagsordningen kan föreskrivas att endast annan aktieägare får nyttjas som ombud.
I det förslag tUl ny aktiebolagslag (SOU 1971: 15), som har avgetts av aktiebolagsutredningen och som f. n. bereds inom justitiedepartementet, behälls regeln om röstning genom ombud. Möjligheten att i bolagsordningen föreskriva att endast annan aktieägare får anlitas som ombud slopas. Utredningen påpekade bl, a. att en aktieägare som står i motsatsställning tUl de andra och själv saknar möjlighet att delta i bolagsstämman eller inte har förmåga att pä egen hand bevaka sina intressen gentemot de andra aktieägarna kan bli rättslös, om han endast får anlita annan aktieägare som ombud. Utredningsförslaget har under remissbehandlingen inte mött någon invändning på denna punkt.
Den föreslagna delegationsmöjligheten bör inte kunna åsidosättas genom en bestämmelse i bolagsordningen att endast aktieägare får utses till ombud. Jag biträder vad utredningen anfört i fråga om alt slopa möjligheten till inskränkningar i rätten alt utse ombud. Jag föreslår därför att 119 § aktiebolagslagen ändras så att aktieägares rättighet att utöva rösträtt genom ombud blir helt oinskränkt.
Lagändringarna bör träda i kraft den 1 januari 1974 samtidigt med de i våras antagna ändringarna i fråga om allmänna pensionsfondens förvaltning. Den nya bestämmelsen om slopande av begränsningen i rätten att utse ombud, bör enligt min mening, såsom också aktiebolagsutredningen förordat, vara tvingande även för äldre bolag. Om bolagsordningen i sådant bolag innehåller inskränkning i rätlen att rösta genom ombud bör föreskriften härom bli utan verkan. En särskild övergångsbestämmelse härom har intagils i mitt förslag.
Prop. 1973:168 24
4 Hemställan
Jag hemställer att Kungl. Maj:l föreslår riksdagen
att antaga inom juslitiedep,artementet upprättade förslag till
1. lag om ändring i lagen (1973: 303) om ändring i lagen 1944: 705) om aktiebolag,
2. lag om ändring i lagen (1944; 705) om aktiebolag.
Med bifaU till vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj:t Konungen att till riksdagen skall avlålas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.
Ur protokollet: Britta Gyllensten
MARCUS BOKTR. STOCKHOLM 1 973 730564